Как указано в ст. 1259 ГК РФ, объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства, независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Традиционно гражданское законодательство не дает определения произведения, следуя по пути простого перечисления их видов. Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой произведение — это совокупность идей, мыслей, образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения.
Отсюда можно вывести ряд признаков, характеризующих произведение.
Нематериальное благо, представляющее совокупность идей. Законом охраняется не столько форма, в которой закреплены эти идеи, сколько само содержание. Однако в определенных случаях они могут быть неразрывно связаны (например, в скульптуре или картине).
Произведение должно относится к области науки, литературы или искусства.
Творческий характер произведения. Под творчеством понимается деятельность человека, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Таким образом, для получения правовой охраны требуется, чтобы произведение отличалось новизной (т.е. ранее такого не создавалось). «Новизне объекта, охраняемого авторским или изобретательским правом, сопутствует показатель, характеризующий этот объект как результат «оригинального мышления» лица, его создавшего. Эти показатели представляют собой две стороны творческой деятельности: новизна объекта как показатель результата деятельности свидетельствует об оригинальном мышлении у субъекта этой деятельности и наоборот».
Объективная форма выражения. Объективная форма — внешнее выражение авторского творчества в любой материальной форме:
- письменной (рукопись, нотная запись и так далее);
- устной (публичное произнесение, публичное исполнение);
- звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой);
- изображения (рисунок, картина, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр);
- объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение);
- других формах.
Моментом создания произведения будет считаться завершение воплощения в любой из названных объективных форм (следует иметь в виду, что неоконченное произведение также является объектом авторского права).
В п. 1 ст. 1259 содержится примерный перечень произведений:
- литературные произведения;
- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
- хореографические произведения и пантомимы;
- музыкальные произведения с текстом или без текста;
- аудиовизуальные произведения;
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
- другие произведения.
К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.
Применительно к объектам авторского права следует учитывать некоторые особенности.
Произведения охраняются законодательством независимо от их достоинств и назначения. Художественная, эстетическая и другая ценность значения не имеют.
Перечень, содержащийся в ГК РФ, является приблизительным. В нем указываются наиболее распространенные виды охраняемых произведений. Однако если какой-либо результат творческой деятельности отвечает всем указанным выше признакам (например, письма), он также подлежит правовой охране.
Охраняется законом не только произведение в целом, но и любая его часть при условии, что они являются результатами творческой деятельности и могут использоваться самостоятельно. В ином случае на часть произведения или на его название правовая защита не распространяется.
Существуют различные классификации объектов авторского права.
В зависимости от факта обнародования (обнародование — осуществленное с согласия автора действие, в результате которого произведение впервые становится доступным для всеобщего сведения). Обнародование может осуществляться путем показа, публичного воспроизведения, опубликования и др.:
1) обнародованные;
2) необнародованные.
Согласно п. 3 ст. 1259 ГК РФ, авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме. Различие заключается в том, что необнародованные произведения не могут быть использованы без согласия автора ни при каких условиях. Обнародованные же могут, в случаях, установленных законом (например, в личных целях).
Оригинальные и производные произведения. Оригинальное произведение является первичным, все его составляющие части созданы непосредственно самим автором. Производное произведение содержит отдельные элементы чужого произведения. К ним относятся: художественные переводы, рефераты, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений наук, литературы и искусства. Автору производного произведения принадлежат авторские права на осуществленную переработку оригинального произведения. Однако необходимым условием этого является соблюдение авторских прав автора использованных оригинальных произведений (п. 3 ст. 1260 ГК РФ). Авторские права производного произведения автономные — они охраняются как права на самостоятельные объекты независимо от охраны прав на оригинальные произведения.
Простые и составные произведения. Составные произведения представляют собой результат творческого труда по подбору или расположению материалов, воплощают труд автора по составительству. Это, например, энциклопедии, сборники, базы данных. Во всех этих случаях исключительные права приобретаются на форму, в которой издан материал, а не на содержание (исключение — если сам составитель одновременно является и автором составляющих частей). Это подтверждается и правилами, закрепленными в п. 4, 5 ст. 1260 ГК РФ:
1) права автора составного произведения охраняются независимо от охраны прав авторов произведений, из которых оно состоит;
2) автор произведения, помещенного в сборнике или ином составном произведении, вправе использовать свое произведение независимо от составного, если иное не предусмотрено договором.
Субъектами авторского права являются лица, которым принадлежит субъективное авторское право на созданное произведение. Как правило, это физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, а также их правопреемники). Кроме этого, в производном порядке, на основании договора или в порядке наследования, эти права могут возникать и у государства, и у юридических лиц. Рассмотрим отдельные категории субъектов подробнее.
Автор произведения науки, литературы или искусства. Им признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. При этом действует презумпция добросовестности — лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. Как прямо указано в ст. 1257 ГК РФ, автором может считаться только физическое лицо, что естественно — только человек может приложить свои творческие способности при создании произведения. Для возникновения авторских прав у лица не имеет значения его гражданство и дееспособность. Возможность иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства входит в объем правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ). Однако осуществлять имеющиеся права может только физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста (п. 2 ст. 26 ГК РФ). Именно с этого момента несовершеннолетний может выступать самостоятельно стороной авторского договора. До этого возраста от имени детей в гражданско-правовые отношения вступают их законные представители.
Достаточно часто встречается ситуация, когда произведения создаются совместным творческим трудом двух и более лиц. В этом случае говорят о соавторстве (ст. 1258 ГК РФ). Авторское право признается за гражданами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. При этом необходимо, чтобы каждый из соавторов отвечал требованиям, предъявляемым к авторам, а его труд — требованиям, установленным для произведения науки, литературы, искусства. Так, нельзя считать соавтором лицо, осуществляющее техническую работу (корректор, редактор). Не являются соавторами и лица, создавшие различные объекты и использующие их вместе. Например, в художественной книге может объединяться несколько объектов: текст произведения и рисунки. Творческий замысел каждого был направлен на создание различных объектов, следовательно, и соавторства не возникает.
Законодательство различает два вида соавторства:
1) раздельное (делимое) — в этом случае произведение состоит из отдельных частей, позволяющих установить, чьим творческим трудом создана та или иная часть (например, в учебнике указано, кто является автором той или иной главы);
2) нераздельное (неделимое) — невозможно установить, какая часть произведения кем создана (например, сказки братьев Гримм).
Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Для того, чтобы результат творческой деятельности признавался объектом патентного права, он должен обладать патентоспособностью.
Патентоспособность — это свойство новшества быть признанным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом в правовом смысле. В юридическом смысле под изобретением или промышленным образцом понимается только решение, отвечающее всем легальным условиям патентоспособности и прошедшее установленную законом квалификацию. Органом, осуществляющим акт признания новшества в качестве изобретения, является федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности — Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — Роспатент).
В качестве изобретения, согласно ст. 1350 ГК РФ, охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).
Изобретению в соответствии с вышеуказанной статьей предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники. Уровень техники, служащий критерием новизны изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.
Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. Приоритет может также устанавливаться по дате подачи первой заявки в государстве — участнике Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (так называемый конвенционный приоритет), если заявка на изобретение поступила в Роспатент в течение 12 месяцев с указанной даты.
Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. За рубежом для оценки творческого характера деятельности изобретателя, для отграничения ее от обычной инженерной деятельности установлен критерий неочевидности (изобретательского шага). Ключевым в данном критерии является определение термина «специалист».
Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.
Законодательство не считает изобретениями (п. 5 ст. 1350 ГК РФ):
1) открытия;
2) научные теории и математические методы;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5) программы для ЭВМ;
6) решения, заключающиеся только в представлении информации.
Однако возможность отнесения указанных объектов к изобретениям исключается только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.
Закон не признает патентоспособными изобретениями:
1) сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
2) топологии интегральных микросхем.
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Условиями патентоспособности полезной модели являются ее новизна и промышленная применимость. В отличие от изобретения полезная модель не должна иметь изобретательский уровень.
Не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей:
- решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологиям интегральных микросхем.
Примером полезной модели, запатентованной в Корее, может быть конструкция зажигалки, скомбинированной с открывалкой для пивных бутылок. Не имея изобретательского уровня, данное новшество обладает промышленной применимостью и может приносить прибыль обладателю охранного документа на него.
Промышленные образцы служат средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности. Сегодня для того, чтобы изделие было конкурентоспособным, недостаточно его соответствия достижениям науки и техники, надежности, долговечности и экономичности. Необходимо, чтобы оно удовлетворяло запросы потребителей с точки зрения красоты и выразительности формы, цвета, изящества отделки, эргономики (т.е. простоты и удобства пользования), упаковки и требований моды. Эта задача решается с помощью художественного конструирования (дизайна) и охраны промышленных образцов.
Содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения или полезной модели, а художественно-конструкторское решение изделия. Данное решение формирует лишь внешний облик, а не конструктивные свойства изделия — автомобиля, трактора, самолета, станка, телевизора, игрушки, мебели и т.п.
В соответствии со ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. Промышленная применимость и так предполагается, если решение касается изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.
Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:
1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.
В отличие от произведения искусства, в промышленном образце должны органично сочетаться эстетические и конструктивные качества изделия. Таким образом, художественно-конструкторское решение может быть признано промышленным образцом, если оно обладает художественной и информационной выразительностью, целостностью композиции, рациональностью формы (удовлетворяет конструктивно-технологическим требованиям) и соответствует требованиям эргономики.
Субъекты патентного права
Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Ими признаются физические лица, творческим трудом которых они созданы. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное. Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца участвовало несколько физических лиц, все они считаются соавторами. Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. Физические лица, которые не внесли личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, а лишь оказали автору (авторам) техническую, организационную или материальную помощь либо способствовали оформлению прав на данный объект и его использованию, не признаются авторами.
Патентообладатель. Патентообладателем является лицо, которому выдан патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Он может выдаваться автору, работодателю автора либо их правопреемникам. Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.
В случае если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о полученном им результате не подаст заявку на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, право на получение патента на такое изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику (автору).
В случае, если работодатель получит патент либо примет решение о сохранении информации о таком изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник (автор) имеет право на вознаграждение.
В определенных случаях патентообладателем могут стать публично-правовые субъекты. По общему правилу, закрепленному в ст. 1373 ГК РФ, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд субъекта РФ, принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации или субъекту РФ, от имени которых выступает государственный заказчик.
К числу иных субъектов патентных прав относятся физические и юридические лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора. Это, в частности, правопреемники авторов и работодателей, которые приобрели патентные права по наследству, в результате реорганизации юридического лица либо на основании договора об уступке патентных прав.
Особую категорию субъектов патентных правоотношений составляют патентные поверенные, аттестованные Роспатентом и внесенные в специальный государственный реестр.
Патентным поверенным считается гражданин, которому предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед Роспатентом и организациями, входящими в единую государственную патентную службу (п. 1 Положения о патентных поверенных). Данное определение не в полной мере отражает статус патентного поверенного и должно толковаться ограничительно, поскольку закон допускает осуществление представительства перед Роспатентом и других лиц, кроме патентных поверенных. В связи с этим в данном определении, на наш взгляд, следует уточнить, что патентный поверенный — это лицо, аттестованное и зарегистрированное в качестве такового Роспатентом.
К лицам, желающим стать патентными поверенными, предъявляется ряд требований (п. 2 Положения о патентных поверенных). Во-первых, в качестве патентного поверенного Российской Федерации может быть аттестован и зарегистрирован только гражданин РФ. Во-вторых, соискатель должен иметь постоянное место жительства в Российской Федерации. В-третьих, у соискателя должно быть высшее образование. B-четвертых, соискатель должен иметь не менее, чем четырехлетний опыт практической работы в области охраны промышленной собственности или профессионального правового представительства (адвокат или иное лицо, получившее разрешение на занятие правоприменительной деятельностью). В-пятых, соискатель должен обладать знанием законодательных и иных нормативных актов РФ, международных договоров и соглашений, необходимым для осуществления деятельности по защите прав на объекты промышленной собственности, в объеме, определяемом Роспатентом, и соответствующими навыками их практического применения, подтвержденными результатами квалификационного экзамена.
Патентный поверенный имеет право представлять любое лицо, заключившее с ним договор поручения или иной договор аналогичного содержания в соответствии с законодательством РФ. Полномочия патентного поверенного на ведение дела подтверждаются доверенностью. Доверенность на представительство перед Роспатентом и организациями, входящими в единую государственную патентную службу, выдается патентному поверенному доверителем в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения.
Дела с Роспатентом физических лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, или иностранных юридических лиц либо их патентных поверенных могут вестись только через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте. Самостоятельно иностранные лица (в отличие от российских граждан) могут вести дела с Роспатентом лишь в случаях, прямо предусмотренных международными договорами РФ.
Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной, если иное специально не указано доверителем или не следует явным образом из его действий.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, является Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Компетенция этой службы установлена Постановлением Правительства РФ № 299 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» от 16 июня 2004 г. Она включает в себя следующие основные структурные подразделения:
- Центральный аппарат;
- Федеральный институт промышленной собственности;
- Палату по патентным спорам;
- Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС);
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр Роспатента» (ИНИЦ);
- иные структурные подразделения.
10